Юридический портал. Льготный консультант

Наиболее емко содержание правового регулирования наследственных правоотношений на современном этапе проявляется в сравнении наследственного права европейских стран с отечественными правовыми нормами. Число наследственных дел с иностранным элементом в начале XXI века все время увеличивается, вследствие миграции населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел теоретики (Звеков В.П. 1 , Лунц Л.А. и др.) справедливо объясняют значительными различиями во внутреннем законодательстве разных стран в области наследственного права.

В разделе четвертом ГК РФ ст. 1224 определяет право, подлежащее применению к отношениям по наследованию, данная статья существенно отличается от норм ст. 567 ГК РСФСР. Ст. 1224 ГК РФ значительно расширяет возможности и сферу применения иностранного права, отмечает Гуев А.Н. , комментируя данную статью. В то время как ст. 567 ГК РСФСР устанавливала особые правила определения применимого права в отношении только строений, а ст. 1224 ГК РФ устанавливает такие особые правила и в отношении других видов недвижимости и в отношении имущества, подлежащего внесению в государственный реестр РФ.

Не предусмотренная законом ситуация может возникнуть в случае наследования средств на банковских счетах и вкладах в денежных единицах иностранных государств. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» содержит положение, обеспечивающее реализацию конституционно гарантированного права наследников применительно к наследованию таких специфических объектов, как валютные ценности (т.е. иностранные денежные знаки, средства на банковских счетах и вкладах в денежных единицах иностранных государств и др.). Указанный закон рассматривает любой их переход от одного лица к другому как валютную операцию (п. 9 ст. 1 Закона), устанавливает запрет осуществления таких операций между гражданами России, а также некоторыми другими физическими лицами (п. 1 ст. 9 Закона). Однако для наследования Закон делает изъятие, устанавливая, что получение валютных ценностей по наследству осуществляется свободно (п. 3 ст. 14 Закона), а это и есть движимость.

Не будет преувеличением сказать, что вопросы особенностей передачи по наследству средств на банковских счетах и вкладах в денежных единицах иностранных государств не проработаны вообще ни в нормах

0 наследовании, ни в специальном законодательстве. Тем не менее, вопрос этот актуален на сегодняшний день. В иностранных банках традиционно размещаются как семейные накопления, так и операционные средства бизнеса, почти все состоятельные российские бизнесмены держат определенную часть своих денег на зарубежных счетах.

Однако большинство из тех, кто разместил свои деньги в иностранных банках, даже не подозревают, с какими проблемами могут столкнуться. Были случаи в практике, например, написание доверенности на желаемого наследника, но не может быть действительной доверенность от умершего человека. Можно оформить деньги на компанию, как предлагает Дж. Пеппер , чтобы при жизни владельца денег передать их в траст с поручением управлять этими деньгами в пользу назначенных наследников, в предписанной пропорции. Однако в трасте имущество передается раз и навсегда и учредитель траста не может забрать его. Даже тот наследодатель, который перевел деньги на личный счет за границей и готов составить в отношении него завещание и допустить наследование по законодательным правилам, не избавит наследников от проблем. Потому что законы о наследовании в разных странах иногда плохо стыкуются друг с другом, и наследникам придется потратить немалые деньги на юристов, чтобы доказать, что применяется законодательство одной страны, а не другой.

Учитывая высказанные выше соображения можно сделать вывод, что вопрос, касающийся наследования средств на банковских счетах и вкладах в денежных единицах иностранных государств, требует законодательного урегулирования.

Число материально-правовых норм международных соглашений, трансформированных в наше законодательство, растет. Значение прямых норм особенно велико, поскольку благодаря им устанавливаются единые для государств, их участников правила, единообразно решающие те или иные конкретные вопросы, унифицированные путем заключения международных соглашений.

Многосторонние договоры в области наследственного права играют ведущую роль. Садиков О.Н. отмечает, что некоторые содержат достаточно разработанную систему норм о наследовании и приводит пример - договоры с бывшими «социалистическими государствами» 2 .

Но такие соглашения есть лишь по отдельным вопросам. Договором подобного рода является, в частности, Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений от 5 октября 1961 г. (Гаагская конвенция) 1 .

На дипломатической конференции в Вашингтоне 26 октября 1973 г. была принята многосторонняя Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного завещания . Вопросы наследования регулируются и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 .

С точки зрения продолжающейся унификации норм, начатой общеевропейскими регламентами Брюссель 1 и Брюссель 11 , было предложено заключить Конвенцию, касающуюся международной подсудности и исполнения судебных решений в области семейного и наследственного права.

Если будут приняты коллизионные нормы в общеевропейском масштабе, станет возможной разработка коллизионных правил на общемировом уровне, таким образом, возникает необходимость урегулировать имущественные и наследственные отношения выходцев из стран СНГ.

В области гражданско-правового регулирования наследования между государствами ЕС остаются существенные различия, в связи с чем возникают определенные проблемы. Данный вопрос традиционно рассматривается в трех аспектах: международная подсудность, применимое право и признание решений. В европейских государствах существуют специальные правила подсудности для наследственных дел. В ряде стран существуют различные правила для наследственных дел, рассматриваемых в порядке особого и искового производства. В качестве основания для определения международной подсудности дела используется привязка к последнему месту жительства наследодателя.

Закон места жительства наследодателя по общему правилу совпадает с местом нахождения имущества покойного, во всяком случае, движимого. Данное правило используется в Германии, Дании, Финляндии и др. Другой довольно распространенный порядок по наследственным делам - это суд государства, где имел гражданство наследодатель, ко-торыи конкурирует с основанием международной компетенции места жительства наследодателя.

В некоторых странах, как, например, во Франции, Бельгии и Люксембурге, компетенция суда последнего места жительства не распространяется на недвижимое имущество, находящиеся за рубежом. Таким образом, право, применимое к наследованию распадается на две части: к наследованию движимого имущества применяется право места жительства наследодателя, тогда как наследование недвижимых вещей осуществляется на основании права их места нахождения. Правила международной подсудности данной категории дел следуют дуалистическому характеру коллизионных норм.

Исследуя правовые системы европейских стран, можно выделить две системы - универсальную и раздельную. Универсальная система характеризуется единством наследственного имущества и применимого права, а раздельная система делит наследственное имущество и применимое право, в зависимости от вида такого имущества - движимое, недвижимое. В п. 2 ст. 1224 ГК РФ говорится: «Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество...», исходя из этого, можно констатировать, что в России раздельная правовая система, в которой осуществляется разделение имущества, наследование недвижимого имущества подчиняется закону его места нахождения. Таким образом, при наследовании, осложненном иностранным элементом, формируется несколько наследственных масс, которые независимы друг от друга, как при определении наследников и их взаимной доли в наследстве, так и в отношении порядка раздела наследства.

В отношении движимого имущества, норма абз. 1 п. 1 ст. 1224 ГК РФ коррелирует со ст. 1115 и п. 3 ст. 1195 ГК РФ, по последнему месту жительства наследодателя определяется место открытия наследства. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, для этих случаев законодатель сформулировал критерии определения места открытия наследства в ст. 1115 ГК РФ, исходя из которой, к наследованию применяется закон места жительства наследодателя, а не закон гражданства наследодателя. Это необходимо учитывать в случае принятия норм регулирующих отношения, осложненные иностранным элементом.

Правоведы (Богуславский М.М., 1 Васильев Е.А. 2 и др.), предпочитающие критерий гражданства, ссылаются на исторические традиции во многих государствах, а также на то, что гражданство обычно более просто установить и оно более постоянно, чем место жительства.

Сторонники привязки к месту жительства (Садиков О.Н. 1 , Медведев И. и др.) упрекают критерий гражданства за его искусственный характер, который проявляется всякий раз, когда наследодатель проживает в ином государстве, чем то, гражданство которого он имеет, а также за сложности его практического применения в случаях наличия у наследодателя двойного (и более) гражданства.

С точки зрения приближенности регулирования, они утверждают, что место жительства соответствует центру жизненных интересов наследодателя, что именно в этом месте находится, как правило, основная масса его имущества и кредиторов. Дополнительный и без сомнения решающий в европейском масштабе аргумент заключается в том, что привязка к закону места жительства соответствовала бы системе, предлагаемой для определения международной подсудности наследственных дел, и упростила бы регулирование наследования компетентными властями государства места жительства. К этому добавляется также и то, что привязка к месту жительства позволила бы подчинить единому режиму наследование после всех лиц, проживающих на территории Европейского союза, даже тех, очень многочисленных, которые не имеют гражданства одного из государств ЕС и избежать, таким образом, всякого риска дискриминации. Медведев И. считает что на общеевропейском уровне должен использоваться единый критерий для определения компетенции, которым может быть только место жительство наследодателя, данная позиция представляется целесообразной .

Раздельная система, по мнению многих ученых правоведов (Дмитриева Г.К., Филимонова М.Ф. и др.) представляется более реалистичной с точки зрения соблюдения требований lex rei citae (закон места нахождения имущества), который в действительности всегда будет иметь последнее слово. Однако практики (К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков и др.) предпочитают универсальную систему, которая, больше всего подходит для единого правового пространства, каким является Европейский союз. Основной недостаток раздельной системы заключается в том, что она препятствует наследодателю заранее планировать уравновешенное регулирование наследства между своими детьми.

В европейских странах деление происходит между системами, которые допускают выбор будущим наследодателем права, применимого к наследованию, и системами, более многочисленными, которые этого не разрешают. Что касается России, то, по-видимому, до законодательного урегулирования вопроса наследования, осложненного иностранным элементом, вопрос остается открытым. Можно только сделать некоторые выводы и заключения на примере стран ЕС.

Возможность для завещателя выбирать применимое право может быть использована им для обхода норм, которые защищают некоторых наследников, предоставляя им обязательную долю в наследстве, такое мнение высказывает, в частности, Карпов А.В. Нотариусы Франции несколько раз выступали с пожеланием ратификации Гаагской конвенции, позволяющей выбор применимого права. Возражение, касающееся обеспечения права на обязательную долю некоторых наследников, серьезно, однако оно могло бы быть учтено путем введения запрета на противопоставление profession juris (выбор права применимого к наследованию) таким наследникам в случае, когда наследодатель на день смерти имел обычное место жительства в государстве своего гражданства.

Выбор применимого права позволяет завещателю заранее организовать собственное наследование как некоторого единства и избежать несогласованности, возникающей при применении законодательства нескольких государств, в которых находится наследственное имущество.

Рассматривая вопросы признания и исполнения актов и судебных решений, следует признать, что здесь вступают в действие различные публичные документы и властные органы, что порождает специфические проблемы признания. На стадии признания иностранные завещания не вызывают серьезных проблем.

Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года о праве, применимом к форме завещательных распоряжений, максимально способствует обеспечению формальной действительности завещаний, его подлинность гарантируется легализацией, замещенной проставлением апостиля. В соответствии с Гаагской конвенцией, если составленное завещание не удовлетворяет требованиям составления и оформления завещания, но соответствует праву страны, к которой отсылает коллизионная привязка, оно признается действительным 2 .

В силу значительных расхождений между законодательством различных стран ЕС проблемы в сфере полномочий управляющих наследственным имуществом и исполнителей завещания наиболее сложны. В системах, где наследник «продолжает» личность наследодателя, наследник становится собственником имущества из единственного факта смерти, и именно он осуществляет управление и раздел наследства. Нужно отметить, что Россия относится именно к таким системам. Напротив, в странах common law наследство на время раздела переходит к назначенному либо завещателем, либо судом исполнителю.

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

  • 1. В теории наследственного права выделены основные критерии подотрасли наследственного права, в соответствии с которыми подотрасль гражданского права в отличие от института гражданского права должна обладать следующими особенностями: подотрасль права от института права отличается масштабом охватываемых правовым регулированием общественных отношений; структурно подотрасль права должна содержать соответствующие институты права (например, институт наследования по завещанию, институт наследования по закону и т.д.); нормы подотрасли права должны иметь специфику, выделяющую их из общей массы норм данной отрасли права и одновременно придающую им определенное внутреннее единство; обладать комплексностью; кроме источников правового регулирования подотрасль права должна иметь свои принципы, как основополагающие начала; использовать свой метод, в данном случае, универсального правопреемства на базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон; выполнять определенные задачи.
  • 2. Наследственное право - это подотрасль гражданского права, состоящая из совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Признавать наследственное право институтом гражданского права достаточных оснований (даже частично с точки зрения правовой науки) не существует.
  • 3. Установлено, что при регулировании коллизионно - правовых вопросов наследования следует исходить из того, что в России существует раздельная система деления наследственного имущества и применимого права в зависимости от вида такого имущества (движимое, недвижимое). Наследование недвижимого имущества подчиняется закону его места нахождения, а движимое имущество закону места жительства. Таким образом, при наследовании, осложненном иностранным элементом, формируется несколько наследственных масс, которые независимы друг от друга, как при определении наследников и их взаимной доли в наследстве, так и в отношении порядка раздела наследства.
  • Садиков О.Н.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http :// www . allbest . ru /

Введение

Глава 1. Реализация наследственных правоотношений и понятие наследственного права

1.1 Понятие наследственного права в российском законодательстве

1.2 Понятие и особенности реализации наследственных правоотношений

Глава 2. Правовая характеристика наследства

2.1 Понятие и признаки наследования

2.2 Понятие и состав наследства

2.3 Открытие наследства

2.4 Субъекты наследственного правопреемства

2.5 Основания наследования

Глава 3. Проблемы правового регулирования наследования

3.1 Правовые проблемы наследования по завещанию

3.2 Правовые проблемы наследования по закону

Заключение

Список использованных источников

Введение

За последнее десятилетие в условиях становления рыночных отношений, роста частной собственности, развития предпринимательской деятельности значительно расширился состав имущества, которое может переходить по наследству.

С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности.

Коренные изменения центрального института гражданского права - института права собственности - обусловили необходимость разработки законодательства в области наследственного права в России, которое бы максимально соответствовало основным принципам прав и свобод человека, международному праву в области наследования, конституционным нормам, а также новым социально-экономическим тенденциям.

До недавнего времени правовое регулирование наследственных правоотношений осуществлялось, прежде всего, на основе раздела VII Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года, последние изменения в который вносились в 1987 году, и раздела VI Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года. Несмотря на то, что данные правовые акты действовали в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, многие положения давно устарели и не отражали современных тенденций развития имущественного оборота и в целом изменившейся общественной ситуации. В правоприменительной практике нотариусов, занимающихся оформлением наследственных дел, и судов в разрешении споров возникали коллизии и пробелы законодательства о наследовании. Приходилось обращаться к помощи руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона.

Вступившая в действие с 1 марта 2002 года часть третья Гражданского Кодекса Российской Федерации призвана обеспечить действенность конституционного положения о гарантированности права наследования и привести нормы о наследовании в соответствие с действующей правовой системой. Сейчас ответ на многие вопросы можно найти уже в нормах Кодекса.

Наследственное право является достаточно консервативным, и потому сохранились основные положения ранее действовавшего законодательства; вместе с тем появились и принципиально новые.

Целью данной работы является анализ актуальных проблем государственно-правового регулирования наследственных правоотношений в условиях действующего законодательства о наследовании.

На основе цели можно сформулировать задачи данного исследования:

Исследование нормативно-правовых, правоприменительных и теоретических основ наследования;

Сравнительный анализ новелл и приоритетов наследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации и иных положений о наследовании по действующему законодательству;

Обзор судебной и правоприменительной практики по вопросам реализации наследственных прав.

Объектом исследования является наследственное право в Российской Федерации.

Предметом исследования является правовое регулирование наследованных правоотношений на современном этапе.

Особое внимание в работе уделяется теоретическим и практическим проблемам, возникающим при реализации наследственных прав, рассмотрение правового положения в результате открытия наследства пережившего супруга, детей, в том числе усыновленных, родителей и иждивенцев, наследование отдельных видов имущества, а также актуальные аспекты наследования по закону и по завещанию.

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1 . Реализация наследственных правоотношений и понятие наследс т венного права

1.1 Понятие наследственного права в российском законодательстве

В системе гражданского права наследственное право и наследственное законодательство традиционно занимают последнее место . Изложению права наследования предшествует изложение тех гражданских прав, которые имеют значение в сфере гражданского оборота при жизни гражданина. В момент, когда гражданская деятельность лица прекращается, возникает вопрос о судьбе его имущества и имущественных прав и обязанностей. Именно тогда и начинают действовать нормы наследственного права, которые определяют "судьбу юридических отношений, переживающих своего субъекта, устанавливают, кто вправе вступить в эти отношения" .

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность норм права, определяющих переход имущества, оставшегося после умершего, к другим лицам. В юридической литературе можно встретить разнообразные определения наследственного права. Такое разнообразие связано, прежде всего, с различным пониманием цивилистами предмета наследственного права. Так, У.А. Омарова наследственным правом называет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, причинно обусловленных смертью наследодателя и связанных с возникновением у наследников гражданских прав и обязанностей, одинаковых или аналогичных с теми, субъектом которых был наследодатель в момент своей смерти .

Б.С. Антимонов и К.А. Граве определяют наследственное право как совокупность гражданско-правовых норм, которыми государство устанавливает в случае смерти гражданина переход определенных его субъективных прав и субъективных гражданских обязанностей как наследственного целого к другому лицу или к другим лицам .

Другого взгляда придерживается Н.Д. Егоров. "Если предположить, что субъективные права и обязанности переходят к наследникам в момент смерти наследодателя, то наследственное право фактически лишается своего предмета, так как мгновенный переход субъективных прав и обязанностей наследодателя к его наследникам не допускает временного существования каких-либо общественных отношений по поводу этого перехода. Для их перехода не остается какого-либо промежутка времени. Между тем общественные отношения не могут существовать вне пространства и времени" . Под предметом наследственного права он понимает общественные отношения, возникающие по поводу перехода имущественных и некоторых неимущественных благ от умершего лица к его наследникам.

Наследственное право следует рассматривать как элемент системы гражданского права, то есть как определенную совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную систему общественных (наследственных) отношений. Наследственное право составляет важную часть гражданского права и в то же время представляет много таких юридических понятий, которые не встречаются в других его частях. Как крупное подразделение гражданского права, в теории гражданского права наследственное право рассматривается и как институт , и как подотрасль гражданского права . Сообразно этому наследственное законодательство рассматривается как подотрасль гражданского законодательства.

Для уяснения места наследственного права и законодательства в системе гражданского права обратимся к теории права, выработавшей понятия института и подотрасли права. Правовой институт - это часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных отношений . Для института права характерны однородность его содержания, комплексность правового регулирования и законодательная обособленность .

Подотрасль права представляет собой совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых институтов и имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования. В качестве критерия определения подотрасли Н.Д. Егоров указывает "специфические особенности отношений, оказывающие наиболее заметное влияние на характер правового регулирования". Дополнительным свидетельством принадлежности совокупности норм права к подотрасли является выделение общих для данной подотрасли норм права, образующих ее Общую часть.

Систематизировав сказанное, можно указать на следующие признаки подотрасли права:

1) подотрасль есть совокупность однородных взаимосвязанных правовых институтов, возглавляемая общим институтом;

2) подотрасль имеет подотраслевые предмет и метод регулирования;

3) подотрасль регулирует обособленные группы общественных отношений, характеризуемые специфическими особенностями, которые оказывают наиболее заметное влияние на характер правового регулирования.

Указанные признаки подотрасли права имеют место и в наследственном праве РФ. Более того, с введением в действие раздела V ГК РФ ("Наследственное право") наследственное право стало второй после обязательственного права подотраслью права, закрепившей в качестве самостоятельного института общие положения (гл. 61 ГК РФ "Общие положения о наследовании").

Более высокий, чем у других институтов права, уровень своей внутренней организации - нормы обособлены в отдельный раздел, а не в главе ГК, есть Общая часть в виде норм, дающих определения наследования и условий осуществления наследственных прав, своя система правовых принципов.

Современное наследственное право представляет собой совокупность предметных и функциональных институтов, объединенных общим институтом (общие положения о наследовании - гл. 61 ГК РФ): институт наследования по завещанию (гл. 62 ГК РФ), институт наследования по закону (гл. 63 ГК РФ), институт приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ), институт наследования отдельных видов имущества (гл. 65 ГК РФ).

Предмет правового регулирования гражданского и наследственного права одинаков, только отношения, возникающие при наследовании, - это частный случай отношений, регулируемых гражданским правом. Предметом наследственного права являются отношения, причинно обусловленные смертью наследодателя и опосредующие возникновение у наследников прав и обязанностей, сходных или аналогичных правам наследодателя (отношения per mortis causa в отличие от отношений inter vivos, регулируемых другими нормами ГК). Особенность отношений по наследованию заключается в том, что, опосредуя динамику имущественных отношений, они возникают только после смерти гражданина. Кроме того, они охватывают самые разнообразные по своей природе отношения, как вещные, так и обязательственные, но не совпадают полностью ни с первыми, ни со вторыми.

Своеобразны методы регулирования реализации наследственных прав. На базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон наследственное право использует метод универсального правопреемства.

Таким образом, наследственное право отвечает признакам не института, а подотрасли права. Как подотрасль гражданского права наследственное право представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, объединенных в институты, регулирующих на основе метода универсальности наследственного правопреемства отношения, опосредующие процесс преемства наследниками прав и обязанностей наследодателя. Как правильно отмечали дореволюционные цивилисты, институт наследования является необходимой принадлежностью человеческого общества , важным источником национального благосостояния и культуры .

Развитие наследственного права, как и права в целом, находится в зависимости от развития экономических отношений. Поскольку право неотделимо от государства, его функции связаны с функциями государства. Коренные политические и экономические преобразования в нашей стране повлекли за собой и изменение функций права, в том числе наследственного. Хотя наследование и является одним из стабильных институтов гражданского права, некоторые его функции меняются в зависимости от изменения политики государства, поскольку любой нормативный акт является воплощением воли государства и обеспечивает его интересы. Советское государство видело в наследственном праве в первую очередь средство обеспечения потребительских нужд членов семьи наследодателя, прежде всего нетрудоспособных, средство сохранения семейных отношений индивидуального накопления и потребления личного имущества граждан . Важной функцией наследования советские цивилисты называли функцию борьбы с нетрудовыми доходами.

На новом этапе развития наследственного права, связанном с коренными преобразованиями в обществе и появлением нового источника регулирования, изменяются его функции. Как регулятор общественных отношений наследственное право регулирует отношения, связанные с переходом имущества, имущественных прав и обязанностей умершего к его наследникам, а именно: устанавливает субъектный состав наследственного правоотношения, определяет юридические факты, с наступлением которых возникает наследственное правоотношение, и формирует права и обязанности участников наследственного правоотношения, тем самым обеспечивая устойчивость гражданского оборота.

С гражданско-правовых позиций значение наследственного права на новом этапе его развития определяется тем, что оно решает вопрос о правопреемстве в области имущественных прав и обязанностей. "Устойчивость договорных и иных гражданских правоотношений связана, в частности, с обеспечением их относительной независимости от смены субъектов на той или другой стороне... Эта относительная независимость гражданских отношений от смены их субъектов обеспечивается переходом прав и обязанностей к их правопреемникам". В случае если наследодатель при жизни был носителем имущественных прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти на его место заступают его наследники, которые становятся субъектами прав и обязанностей, как правило, идентичных по содержанию правам и обязанностям наследодателя. Имея непосредственную связь с отношениями собственности, институт права наследования выступает в качестве юридического способа увековечения частной собственности.

Наследование удлиняет время существования правоотношения, делает его устойчивым, устраняя тем самым неопределенность в гражданских правоотношениях. В этом особенно заинтересованы кредиторы правопредшественника. Интересы государства также требуют устойчивости гражданских правоотношений .

Кроме того что наследственное право определяется значением вопроса о правопреемстве для гражданского оборота, оно имеет отношение и ко множеству социальных проблем, таких как гармоничное сочетание интересов собственника имущества с интересами членов семьи и общества в целом, соблюдение принципа социальной справедливости при регулировании общественных отношений по распределению наследственного имущества, соответствие правовых норм, регулирующих наследование, интересам современного российского общества и другие.

В отношениях по наследованию главными для сторон являются имущественные интересы. Между тем наследственные отношения тесно связаны с интересами членов семьи наследодателя. Такая зависимость имущественных интересов от личных не характерна для собственно гражданских отношений.

Семейно-обеспечительная функция наследования проявляется в том, что, если наследодатель не определил своих наследников в завещании, его имущество должно оставаться членам его семьи по правилам наследования по закону. Семейно-обеспечительная функция проявляется в правилах о наследовании по праву представления, о наследственной трансмиссии, об очередности призвания к наследству, которые служат тому, чтобы наследство было передано наиболее близким наследодателю лицам. Правила об обязательной доле в наследстве, являясь главным ограничением свободы завещания, также являются свидетельством защиты интересов семьи, прежде всего нетрудоспособных.

Анализ истории российского наследственного права позволяет говорить о том, что каждый новый этап его развития ослабляет семейно-обеспечительную функцию наследования, расширяя свободу завещания. Ослабил эту функцию и ГК РФ в сравнении с ГК РСФСР. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства. В отличие от ГК РСФСР ГК РФ, указывая основания наследования, первым называет наследование по завещанию, а вторым - по закону. Тем самым на первое место закон ставит волю наследодателя, а не стремление укрепить семейные отношения. Новые правила об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), сужающие круг обязательных наследников и сокращающие размер обязательной доли в наследстве, также свидетельствуют о снижении роли семейно-обеспечительной функции.

Увеличение числа очередей наследников по закону не является свидетельством стремления государства обеспечить при наследовании интересы членов семьи наследодателя, это нововведение, как справедливо отмечают большинство комментаторов ГК РФ, "способствует сохранению наследственного имущества в частной собственности". Отнесение к наследникам по закону седьмой очереди (по существу, последней) пасынков, падчериц, отчима и мачехи, которые зачастую являются членами семьи наследодателя в отличие от дальних родственников (например, двоюродных племянников), также говорит о том, что законодатель не ставит наследственному праву цель обеспечения интересов семьи. На новом этапе развития наследственного права нельзя согласиться с мнением цивилистов, считавших наследственное право одним из факторов, способствующих укреплению семьи. Личные интересы зачастую становятся важнее кровных уз, о чем свидетельствует судебная и нотариальная практика.

Функция обеспечения личного интереса собственника на новом этапе развития наследственного права, потеснила семейно-обеспечительную функцию. Расширение свободы завещания, а также иные указанные изменения наследственного права привели к установлению прерогативы личного интереса над интересом семейным. Право распорядиться своим имуществом на случай смерти можно назвать основным началом наследственного права. Ослабив семейно-обеспечительную функцию, законодатель расширил свободу завещания.

Выполняя охранительную функцию, наследственное право устанавливает нормы, защищающие интересы не только наследодателей и наследников, но и кредиторов. В современном наследственном праве более ярко выражена функция защиты прав кредиторов наследодателя. Так, ГК РФ в интересах кредиторов устанавливает солидарную ответственность наследников, принявших наследство, увеличивает срок для предъявления требований к наследникам, принявшим наследство (по ГК РСФСР - шесть месяцев, по ГК РФ - в течение сроков исковой давности).

Особо наследственное право защищает интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, если они являются наследниками путем установления особых правил их отказа от наследства и раздела имущества.

Наконец, не следует забывать об интересах государства как участника наследственных правоотношений. Устанавливая режим налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, выделяя государство самостоятельным субъектом наследования по закону и завещанию, государство реализует свои интересы в области наследования.

Наследственное право выполняет и стимулирующую функцию. Она проявляется в том, что, гарантируя наследование, нормы наследственного права способствуют повышению заинтересованности гражданина в результатах своего труда, дают ему "возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных благах с падающими на них обременениями перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона его близким людям".

Советские цивилисты указывали на важное значение наследственного права в области морали. "Наследственное право призвано воспитывать граждан в духе соблюдения правил социального общежития и требований закона, отстраняя от наследования лиц, признаваемых недостойными наследниками из-за недопустимого поведения с точки зрения действующего правопорядка и морали", - указывал В.А. Рясенцев. Воспитательная функция имеет место и в современном наследственном праве. Наследственный закон (ст. 1117 ГК РФ) существенно расширил круг недостойных наследников. Между тем эта норма, на наш взгляд, имеет функцию обеспечения принципа социальной справедливости при распределении наследства, а не функцию воспитательную.

наследование правопреемство завещание закон

1.2 Понятие и особенности реализации наследственных правоотношений

Следует отметить, что в юридической литературе отсутствует единство в определении понятия наследственного правоотношения, более того, оно недостаточно изучено.

И.Л. Корнеева наследственное правоотношение рассматривает как разновидность гражданского - имущественного правоотношения, урегулированного нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства и других действий, связанных с приобретением наследства. Она же выделяет структуру наследственного правоотношения, субъектов, объект и содержание . Представляется, что предложенное определение не в полной мере раскрывает сущность исследуемого понятия.

Наследственное правоотношение имеет множество особенностей, определяющих их специфику. Назовем некоторые из них.

Во-первых, наследственное правоотношение не может быть сведено лишь к имущественному правоотношению, оно может быть и личным неимущественным, возникающим в связи с переходом от умершего лица к наследникам исключительных прав на результаты творческой деятельности; во-вторых, оно может иметь место до открытия наследства по поводу составления завещания, в том числе нового, отменяющего или изменяющего прежнее завещание; в-третьих, оно урегулировано нормами наследственного права, носящего комплексный характер; в-четвертых, его необходимо рассматривать как комплекс правовых отношений: а) отношения процессуальные, основанные на процессуальных нормах, возникающие по поводу порядка реализации наследственных прав между завещателем, другими лицами (порядок составления завещания, порядок возбуждения наследственного производства, отыскания, охраны наследственного имущества и выдачи свидетельства о праве на наследство и др.), которые регламентируются не только нормами ГК РФ, но и нормами Основ законодательства РФ о нотариате, инструкции по совершению наследственных действий, б) отношения имущественные и неимущественные, основанные на нормах материального права (ГК РФ, СК РФ, ЖК РФ, ЗК РФ и др.), возникающие по поводу реализации наследственных прав между наследством и наследниками, между наследниками, между наследниками и другими лицами (наследник - отказополучатель), в) отношения, связанные с обязательствами праводателя, с исполнением отказа и др.; в-пятых, праводателя в некоторых из них заменяет его имущество в широком смысле слова и (или) исключительные права; в-шестых, основанием их возникновения является сложный юридический состав, представляемый действиями, событием, сроком, состоянием; в-седьмых, они, как правило, носят абсолютный характер, за исключением некоторых из них, например отношений между наследником и отказополучателем, когда они являются относительными; в-восьмых, они могут быть урегулированы нормами других подотраслей гражданского права (например, обязательственного права), других отраслей права (жилищного, земельного, семейного, административного); в-девятых, они действуют в определенных временных рамках (срок для принятия наследства, срок для предъявления претензий по долгам наследодателя).

Под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.

Можно выделить несколько видов правоотношений: правоотношение, возникающее в связи с составлением завещания; правоотношение, возникающее в связи с открытием наследства; правоотношение, возникающее в связи с принятием наследства; правоотношения, возникающие в связи с отказом от принятия наследства; правоотношения, возникающие в связи с охраной наследственного имущества, и др.

Основанием (юридическим фактом) возникновения наследственного правоотношения является сложный юридический состав, состоящий как из действий, так и из событий, а также состояний и сроков.

Среди состояний можно выделить: состояние нетрудоспособности и состояние иждивенчества, состояние родства.

Среди действий можно назвать завещание, принятие наследства, отказ от принятия наследства, решение об усыновлении, решение об объявлении умершим.

К событиям следует отнести смерть (биологическую).

Названные юридические факты станут основанием возникновения наследственного правоотношения в случае наличия наследства: вещей, прав и обязанностей праводателя на день смерти.

Основным субъектом наследственных правоотношений является лицо умершее, именуемое праводателем, правопредшественником, наследодателем или завещателем. Отметим, что все названные термины могут быть применимы для обозначения лица, составившего завещание, и (или) лица, умершего и имевшего имущество либо являвшегося обладателем исключительных прав.

Ю.К. Толстой полагает, что покойник не может быть участником наследственных правоотношений. Его место занимает правопреемник . Надо полагать, что не всегда его место занимает правопреемник, связь может иметь место, как отмечалось выше, между наследством и другими лицами.

Понятие праводателя (наследодателя) в ГК РФ отсутствует. Это лицо умершее (биологически, юридически, имевшее наследство), от которого переходят в порядке универсального правопреемства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности, некоторые исключительные права к другим лицам. Праводателями могут быть: граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, т.е. физические лица. Они могут быть как дееспособными, так и недееспособными. Вместе с тем праводателем по завещанию может быть лишь лицо дееспособное, т.е. достигшее 18-летнего возраста либо по иным основаниям приобретшее полную гражданскую дееспособность (вступившее в брак до достижения брачного возраста, объявленное эмансипированным). Отметим, что составление завещания через представителя недопустимо - это личное распоряжение. Лица малолетние и несовершеннолетние, недееспособные не могут составить завещание. Ограниченно дееспособные лица могут составить завещание с согласия попечителя.

Не оспаривается ли указанный вывод по поводу лиц малолетних и несовершеннолетних положениями ст. 26, 28 ГК РФ, которые наделяют ребенка самостоятельными правами? Вопрос дискуссионный. Представляется, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе составить завещание на свое имущество с согласия органа опеки и попечительства или законного представителя. Составлением завещания права ребенка не нарушаются.

Праводатель для открытия наследства должен при жизни его иметь, т.е. быть обладателем имущества, исключительных прав. Связь возникает с наследством умершего, представляемого в виде множества отношений: отношений собственности, обязательственных отношений, отношений по поводу результатов творческой деятельности. Вместе с тем в случае составления завещания праводатель - самостоятельный участник правоотношения.

Другим основным участником правоотношения является наследник - правопреемник, к которому переходят вещи, права и обязанности от умершего лица. Им может быть физическое лицо независимо от возраста и состояния здоровья. Их различают: 1) по порядку наследования - на наследников по закону (родственники, иждивенцы - физические лица и РФ в отношении выморочного имущества) и наследников по завещанию (любые субъекты); наследников по праву представления, наследников в порядке наследственной трансмиссии; 2) по правовому положению наследников - на достойных и недостойных (ст. 1117 ГК РФ); наследников обязательных или необходимых (ст. 1149 ГК РФ); 3) по порядку призвания к наследованию - на основных и подназначенных (ст. 1121 ГК РФ).

Наследники должны находиться в живых, т.е. обладать на день открытия наследства правоспособностью или быть зачатыми при жизни наследодателя и родиться в течение 300 дней после его смерти (СК РФ).

Юридические лица могут быть наследниками лишь по завещанию (ст. 1116 ГК РФ).

Так, А. обратился в суд с иском к РФ в лице Министерства финансов РФ о возмещении вреда, ссылаясь на то, что 20 декабря 2004 г. произошло ДТП, в результате которого была повреждена его автомашина. Виновным в нарушении правил дорожного движения являлся другой участник происшествия - С., который умер от полученных повреждений. С. не имел наследников. Единственное наследственное имущество - поврежденная автомашина, которая как выморочное имущество перешла в собственность государства. Являясь наследником, государство обязано возместить вред. Суд иск удовлетворил в части стоимости поврежденной автомашины, переданной в собственность государства.

Имеются и другие участники наследственных правоотношений. К их числу следует отнести лиц, вступающих в наследственные правоотношения с наследником (отказополучатель, душеприказчик и др.). Основанием такого правоотношения являются договоры с праводателем; решения судов о возложении на него обязанностей либо о наделении правами; нормативно-правовые акты; причинение вреда; неосновательное обогащение и др.

Объектом наследственного правоотношения является наследство. Под наследством следует понимать совокупность вещей, имущественных прав, долгов, исключительных прав, которыми обладал праводатель ко дню смерти.

Содержание наследственного правоотношения составляет права и обязанности его участников. В первой группе наследственных правоотношений участвует праводатель (завещатель). Он согласно ст. 1119, 1121, 1123, 1125, 1137, 1134 ГК РФ имеет право завещать имущество любым лицам; определять доли наследников в наследстве; лишить наследника наследства; отменить или изменить завещание; потребовать от нарушителя тайны завещания компенсации морального вреда; подназначить наследника на случай, если основной наследник умрет одновременно с наследодателем либо не примет наследство; возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц - "отказополучателей"; возложить на наследника обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели - "завещательное возложение"; требовать свидетеля при нотариальном удостоверении завещания; просить нотариуса о том, чтобы его завещание было подписано другим гражданином в силу своих физических недостатков или неграмотности - "рукоприкладчиком"; поручить исполнение завещания "душеприказчику" с его согласия. К числу обязанностей наследодателя следует отнести: личное совершение завещания (п. 3 ст. 1118 ГК РФ); собственноручное подписание завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах, закрытого завещания (п. 3 ст. 1125 ГК РФ); оплата расходов по составлению и оформлению завещания.

Правомочия для наследника возникают в связи с открытием наследства.

К числу прав наследника следует отнести: право на принятие наследства лично либо через представителя (ст. 1152 ГК РФ); право на отказ от наследства лично либо через представителя (ст. 1157 ГК РФ); право назвать лицо, в пользу которого совершен отказ от наследства (ст. 1158 ГК РФ); право на обязательную долю в наследстве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ); право "на супружескую долю" (ст. 256, 1150 ГК РФ); право на получение в счет своей наследственной доли предметов домашней обстановки и обихода из наследственного имущества (ст. 1169 ГК РФ); право на получение в счет своей наследственной доли неделимой вещи, если эта вещь находилась в их совместной собственности (п. 1 ст. 1168 ГК РФ); право требовать принятия мер для охраны наследства (п. 2 ст. 1171 ГК РФ); право на получение свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

К числу обязанностей наследника следует отнести: отвечать по долгам, оставшимся после смерти наследодателя, в пределах стоимости принятого наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ); исполнить завещательный отказ, возложение (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1138 ГК РФ); компенсировать другим наследникам разницу в связи с несоразмерностью получаемого наследственного имущества наследственной доле (ст. 1170 ГК РФ) и другие.

Исполнитель завещания (душеприказчик) вправе: дать согласие быть исполнителем завещания и подать соответствующее заявление нотариусу в течение одного месяца со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1134 ГК РФ); учредить доверительное управление наследственным имуществом (ч. 2 ст. 1173 ГК РФ); просить об освобождении от исполнения обязанностей при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК РФ); обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с завещанием и законом; принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам; исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения (п. 2 ст. 1135 ГК РФ). Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Исполнитель завещания обязан: соблюдать тайну завещания (ч. 1 ст. 1123 ГК РФ); компенсировать моральный вред, причиненный наследодателю в случае нарушения им тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ); принять необходимые меры по охране наследства (ч. 2 п. 2 ст. 1171 ГК РФ).

Отказополучатель имеет право на получение в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование предмет завещательного отказа, входящий в состав наследства, а также на выполнение для него определенной работы либо услуги, осуществление периодических платежей (ч. 1 п. 2 ст. 1137 ГК РФ); если к наследнику переходит жилой дом, сохранение права пользования имуществом, предоставленным по завещательному отказу, в случае перехода права собственности на это имущество (ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ); имеет права кредитора по отношению к наследнику, на которого возложен завещательный отказ. Наследник является его должником (п. 3 ст. 1137 ГК РФ).

Кредитор наследодателя вправе: предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство, в пределах срока исковой давности, установленных для соответствующих требований и в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 3 ст. 1175 ГК РФ); а до принятия наследства предъявить требования по долгам наследодателя к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Доверительный управляющий наследственным имуществом (ст. 1173 ГК РФ): имеет правомочия собственника в отношении наследственного имущества, переданного ему в доверительное управление (п. 1 ст. 1020 ГК РФ); вправе требовать устранения нарушений его прав (ст. 301, 302, 304, 305, п. 3 ст. 1020 ГК РФ).

Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав имущества, переданного в доверительное управление (п. 2 ст. 1020 ГК РФ).

Доверительный управляющий обязан: представить учредителю доверительного управления и наследникам отчет о своей деятельности в сроки, установленные договором доверительного управления наследственным имуществом (п. 4 ст. 1020 ГК РФ); лично осуществлять доверительное управление наследственным имуществом (п. 1 ст. 1021 ГК РФ), а с согласия учредителя назначенным им лицом (п. 2 ст. 1021 ГК РФ); отвечать за действия поверенного как за собственные (ч. 2 п. 2 ст. 1021 ГК РФ); возместить наследникам упущенную выгоду за время доверительного управления и убытки, причиненные утратой или повреждением наследственного имущества (п. 1 ст. 1022 ГК РФ).

Обязанности доверительного управляющего исполняются за счет доверенного ему наследственного имущества (п. 2 ст. 1020 ГК РФ).

Г лава 2 . Правовая характеристика наследства

2.1 Понятие и признаки наследования

В Гражданском кодексе РСФСР не давалось легального определения наследования, но на практике и в юридической литературе сложилось однозначное определение «наследование» как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя). Эта дефиниция если и предполагала принятие прав на имущество наследодателя, однако исключала преемство обязанностей (долгов, пассивов), как отмечал Серебровский, являющихся только «обременением» наследства. Поэтому нормативное определение понятия «наследование» в современных условиях развития гражданских правоотношений необходимо для решения их юридической судьбы.

Из статьи 1110 Гражданского кодекса РФ следует, что наследование имущества умершего является универсальным правопреемством, то есть переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное. Универсальное правопреемство предполагает волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника. Здесь наследование является основанием для изменения режима собственности последнего и в широком смысле означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к другому лицу .

Главным объектом наследования является имущество умершего в общем смысле. Ранее спорным оставался вопрос о соотношении содержания и объема понятий «наследство», «наследственное имущество» и «имущество». Власов Ю.Н. акцентировал внимание на том, что понятия «имущество» и «наследственное имущество» соотносятся как общее с частным. Статья 128 части первой ГК РФ в определение «имущества» (вещей), как объекта гражданского права, не включает обязанности, а значит и «наследство» не может содержать данный элемент в своей дефиниции . Однако понятие «наследство», с точки зрения формальной логики по отношению к понятию «имущество» является самостоятельным по содержанию. Здесь необходимо отличать отношения, связанные с принадлежностью имущества (т.е. с нахождением имущества у наследодателя, когда он осуществлял свои правомочия самостоятельно) и носящие вещный абсолютный характер, и, отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому в порядке наследственного правопреемства. Последние являются обязательственными и носят относительный характер. Вместе с правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обременения.

Законодатель дал наиболее точную формулировку «наследства», включив отдельно в его состав имущественные права и обязанности наследодателя, и ограничив их переход в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также исключив права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности права на алименты, права на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие неимущественные блага. Вместе с тем в законодательстве уже сейчас можно найти некоторые противоречия.

В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос наследования авторских прав. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» закрепляет переход по наследству авторских прав, и, прежде всего, право на использование произведения и получение соответствующего вознаграждения, однако в нем в число личных неимущественных прав, которые не переходят по наследству не включено право на обнародование произведения или его отзыв, которое входит в их состав, как справедливо отмечает Гришаев С.П. . То есть с одной стороны в ст.1112 ГК РФ прямо сказано, что по наследству не переходят личные неимущественные права, а с другой, возможность поступить по своему усмотрению, то есть право волеизъявления покойного переходит к его наследникам. К этой же проблеме толкования норм права можно отнести наследственную трансмиссию, то есть право на принятие наследства, а также право на получение патента, право на получение дивидендов при наследовании акций.

Таким образом, наследование характеризуется следующими признаками:

основанием перехода характеризуется сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права, - смерть наследодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом; принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, - наличие завещания;

определенный состав наследственной массы (наследства, наследственного имущества);

универсальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя, которая не дает возможности наследнику принять только часть прав или обязанностей, а от других отказаться;

наследство переходит к наследникам непосредственно, без участия и дополнительных действий в отношении акта принятия наследства каких-либо посредников.

2.2 Понятие и состав н аследств а

Одним из основных принципов наследства является принцип, согласно которому в наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Не может, к примеру, переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке, а также самовольно возводимые строения или помещения .

В практике существуют случаи, когда наследство (наследственное имущество) не оформлено надлежащим образом или находится в переходном состоянии (предположим, что имущество, выбывшее из обладания одного собственника, не перешло в собственность другого).

В судебной практике, имеет место такой случай:

В декабре 1997 года в результате авиакатастрофы погиб Ф. За месяц до своей смерти он обратился в Ленинскую администрацию г. Новосибирска с заявлением о заключении договора приватизации. В ордере на квартиру были включены Ф., как ответственный квартиросъемщик, и его мать. В процессе оформления документов мать умершего Ф. отказалась от участия в приватизации в нотариальной форме .

Согласно законодательству о приватизации на оформление договора предоставляется срок 2 месяца, с момента приема документов, после истечения которого, администрация обязана заключить с гражданином договор приватизации. В данном случае наследники имеют право наследовать данную квартиру, не смотря на то, что договор еще не заключен и юридически право собственности не возникло.

Существующая судебная практика по применению законодательства о приватизации разрешает этот вопрос следующим образом. Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу, необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Таким образом, каждому гражданину предоставляется право участвовать в приватизации и ему не может быть отказано в заключение договора. Двухмесячный срок отводится законом для технического оформления документов.

В приведенном примере Ленинская администрация отказалась заключить договор, мотивируя свое решение тем, что мать умершего Ф. отозвала свой нотариальный отказ сразу же после смерти сына из-за чего заключение договора невозможно. Против такого решения протестовала дочь Ф., которая настаивала на том, что отец выполнил все необходимые условия для передачи жилого помещения в собственность, следовательно, необходимо включить квартиру в наследственное имущество. Таким образом, сложилась достаточно не простая ситуация: с одной стороны нарушается один из основных принципов приватизации - добровольное согласие членов семьи нанимателя, включенных в ордер, с другой - недопустимо нарушение прав наследников, поскольку подобное имущество должно включаться в наследственную массу. Неоспорим факт возникновения права наследовать пока еще неприватизированную квартиру, так как по смыслу законодательства о приватизации гражданину не может быть отказано в приватизации, если он обратился с необходимыми документами, оформленными надлежащим образом. Более того, отказ в заключение такого договора нарушит права наследников.

В рассматриваемой ситуации суд встал на позиции жилищного законодательства и отказал дочери Ф. в ее притязаниях на спорную жилплощадь. Однако представители Ф. не отказываются от попыток отстоять наследственные права Ф., поэтому дело находится на рассмотрении в надзорной инстанции.

Своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате приобретательной давности (ст.234 ГК РФ). Право собственности на недвижимое и иное имущество подлежит государственной регистрации и возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст.234 ГК РФ).

Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, а владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает и это имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим. В этом случае в соответствии с п.3 ст.234 ГК лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

Необходимо отметить, что в наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Это закреплено в статье 1150 ГК РФ и соответствует нормам семейного права (ст.39 Семейного кодекса РФ). Однако, на практике возникают проблемы при наследовании приватизированной недвижимости, принадлежащей гражданам на праве общей долевой собственности.

Так, по одному из спорных дел приватизированная квартира принадлежала супругам на праве общей долевой собственности (каждому по Ѕ доли в праве собственности на квартиру). После смерти одного из них при наследовании по закону в состав наследственной массы была включена только половина квартиры (вторая ее половина являлась собственностью второго супруга). Поскольку завещание составлено не было, раздел части квартиры был произведен по закону; переживший супруг получил половину от половины (т.е. одну четверть), а вторую половину от половины получил второй наследник по закону (сын умершего).

Возникает вопрос: является ли раздел квартиры, доли каждого из супругов в праве собственности на которую определены по договору передачи квартиры в общую долевую собственность граждан, справедливым?

С одной стороны, половина квартиры, принадлежавшая умершему супругу, является совместно нажитым имуществом, следовательно, в наследственную массу должна включаться только четверть квартиры, которая и будет делиться между наследниками.

Однако здесь необходимо учитывать, что доля пережившего супруга также является совместно нажитым имуществом и наследодателю принадлежит в ней ј часть.

Выходом из подобных «неприятностей» могло бы стать заключение брачного договора.

Остается актуальным вопрос наследования предметов домашней обстановки и обихода. Ранее этот вопрос регулировала статья 533 ГК РСФСР и ее основная суть закреплена в ст.1169 ГК РФ, однако появились существенные новеллы:

Во-первых, речь идет о преимущественном праве на получение указанных предметов в счет причитающейся доли наследства, то есть предполагается, что другие наследники получают компенсацию соразмерную их долям, тогда как старое законодательство не подразумевает никакой компенсации (тем самым увеличивалась доля наследника, который согласно ст. 533 ГК РСФСР имел право на предметы обычной обстановки и обихода);

Во-вторых, законодатель отказался от срока в один год, в течение которого необходимо было проживать с наследодателем, чтобы приобрести право на его обстановку и предметы обихода и, по всей вероятности исходил из того, что наследодатель может самостоятельно распорядится своим имуществом, а в этом случае ст. 1169 ГК РФ не действует;

В-третьих, если составлялось завещание на рассматриваемое имущество, то правила ст. 533 ГК РСФСР не применялись. Теперь, возможность унаследовать предмет домашней обстановки и обихода установлена как для наследников по закону, так и для наследников по завещанию (если они проживали совместно).

Подобные документы

    Основные принципы наследственного права: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны основ правопорядка и самого наследства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия и отказа от наследства.

    курсовая работа , добавлен 28.09.2014

    Понятие наследования, его правовое регулирование. Форма и порядок совершения завещания. Основания наследования: по завещанию и по закону. Право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. Принятие наследства по месту открытия.

    курсовая работа , добавлен 24.08.2011

    Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности. Основания возникновения наследственного правоотношения. Виды наследников по закону. Понятие и правовое значение принятия наследства. Оформление наследственных прав.

    дипломная работа , добавлен 03.08.2012

    Законодательное регулирование наследования в Российской Федерации, его виды. Особенности наследования по закону, практика регулирования данной сферы. Раздел наследства по закону в судебном порядке. Оспаривание завещаний в пользу наследования по закону.

    курсовая работа , добавлен 11.01.2017

    Современные научные и практические проблемы наследования в гражданском российском праве. Способы принятия наследства. Особенности наследственных правоотношений. Юридические особенности наследования по завещанию и по закону, отдельных видов имущества.

    курсовая работа , добавлен 12.01.2011

    Общие положения о наследовании: понятие и принципы, субъекты наследственных правоотношений, принятие наследства и отказ от него. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве: завещательное возложение, исполнение, отмена.

    дипломная работа , добавлен 02.08.2008

    Характеристика оснований наследования, порядок правопреемства. Сущность наследственной трансмиссии, анализ субъектов наследственных правоотношений. Основные особенности наследования по завещанию. Способы отмены и изменения завещания, виды наследования.

    дипломная работа , добавлен 06.06.2012

    Общественные отношения, возникающие после смерти гражданина, обуславливающие переход его прав и обязанностей к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия наследства.

    курсовая работа , добавлен 28.09.2014

    Субъекты наследственных правоотношений. Наследование по закону, завещанию. Жилые помещения как объекты наследственных правоотношений. Переход права собственности на жилое помещение в порядке наследования. Правовое регулирование отношений при наследовании.

    курсовая работа , добавлен 07.06.2011

    Участники наследственных правоотношений, их права и обязанности. Порядок, место и время открытия наследства. Общие правовые принципы наследования по закону. Понятие и юридические признаки завещания. Круг наследников первой и второй очереди по закону.

Источники наследственных правоотношений - нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по наследованию, т.е. отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, его защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Основным источником российского законодательства, в том числе и наследственного права, является Конституция РФ 1993 г., где закреплено положение, согласно которому все законы и подзаконные акты должны соответствовать Основному Закону - Конституции РФ.

Наследственное право не является отраслью права и не имеет своего отдельного кодифицированного нормативно-правового акта, его положения регулируются положениями разд. 5 ч. 3 ГК РФ. Кодекс закрепляет общие положения о наследовании, основные институты при наследовании имущества.

Среди гражданско-правовых источников регулирования наследственных отношений наряду с ГК РФ, часть третья 2001 г., действуют: Закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 года №147-ФЗ («РГ» от 28 ноября 2001 года) (Вводный закон); целый ряд норм ГК РФ, часть первая и часть вторая (например, п. 4 ст. 111; ст. 266; ст. 581; ст. 979; п. 2 ст. 1038 и др.). Отдельные нормы о наследовании содержатся в федеральных законах: «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (СЗ РФ, 1997, №28, ст. 3306); «О производственных кооперативах» (СЗ РФ, 1996, №20, ст. 2321); «Об акционерных обществах» (СЗ РФ, 1996, №1, ст. 1); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (СЗ РФ, 1998, №7, ст. 785; №28, ст. 3261); «Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, №32, ст. 1242; 1995, №30, ст. 2866); «Патентном законе РФ» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №42, ст. 2319). На все нормативные акты сделать сноски

Значительное место нормам, регулирующим наследственные отношения, отведено в Законе «Основы законодательства РФ о нотариате» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, №10, ст. 357).В данном законе содержатся нормы, в которых определяется компетенция нотариуса по совершению нотариальных действий, в том числе связанных с наследованием.

Отдельные нормы наследственного права есть в Семейном кодексе РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60 - СЗ РФ, 1996, №1, ст. 16; 1998, №26, ст. 3014); Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 70 - СЗ РФ, 1999, №18, ст. 2207); Земельном кодексе РФ (п. 2 ст. 21, п. 10 ст. 22 - СЗ РФ, 2001, №44, ст. 4147).

В правовом регулировании наследования задействованы также законы и иные нормативные акты финансового и административного права: Закон «О государственной пошлине» (СЗ РФ, 1997, №1, ст. 19; №29, ст. 3506; 2001, №33, ст. 3415); Закон «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №12, ст. 593; 1993, №4, ст. 118; №14, ст. 486; Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, №50, ст. 4861; СЗ РФ, 1995, №5, ст. 346); Налоговый кодекс РФ, часть вторая (подпункт 3 п. 1 ст. 200, подпункт 18 ст. 217) СЗ РФ, 2000, №32, ст. 3340; 2001, №1, ст. 18; №23, ст. 2289; №33, ст. 3413). Данные о нормативных актах должны быть указаны не в скобках, а в сносках

В Конституции РФ определяется, что наследственное право находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, которые также вправе принимать нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения, которые будут являться источниками наследственного права.

К ведомственным нормативно-правовым актам, регулирующим отношения в области наследования, относится, например Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти», утвержденная Минюстом РФ 19 марта 1996 г., Инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. №32 «О порядке исчисления и уплаты налога, переходящего в порядке наследования или дарения».

В правоприменительной практике серьезное значение имеют постановления пленумов Верховного Суда РФ, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. Однако они не являются источниками наследственного права, поскольку не содержат норм права.

Следует иметь в виду, что указанные выше, а также и иные нормативные акты о наследовании, принятые до вступления в силу части третьей ГК РФ, впредь до приведения их в соответствие с частью третьей Кодекса должны применяться постольку, поскольку они не противоречат части третьей ГК РФ.

Таким образом, под наследственными правоотношениями понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.

Основным источником российского законодательства, в том числе и наследственного права, является Конституция РФ 1993 г. Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Основами гражданского законодательства, гражданским, семейным кодексом, различными инструкциями и постановлениями. Некоторые коллизионные вопросы отражаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например, телевизора, путем его просмотра - это право собственности). По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых. Алешина А.В., Косовская В.А. Правовая природа наследования по закону: современное понимание в различных правовых системах // Правовые культуры. Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта 2011 г. - М.: РУДН, 2012. - С. 424-430.

Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, - достаточно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории наследования.

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующего законодательства. Алешина А.В., Косовская В.А. Правовая природа наследования по закону: современное понимание в различных правовых системах // Правовые культуры. Жидковские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта 2011 г. - М.: РУДН, 2012. - С. 424-430.

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками. Чтобы по возможности избежать конфликтов, необходимо знать основные положения о наследстве. В этой статье мы разберем что такое «наследственная масса», что входит, а что не входит в состав наследства.

  • 1. Недвижимость: квартира, нежилые помещения (коммерческая недвижимость), дачный земельный участок с постройками, индивидуальный жилой дом с землей, гараж, овощехранилище.

Таким образом, всё вышеперечисленное, называемое наследственной массой, имеет большое значение для наследственных правоотношений, состоит из прав и обязанностей умершего гражданина, переходящих к его наследникам.

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками. Чтобы по возможности избежать конфликтов, необходимо знать основные положения о наследстве.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю по праву собственности на день открытия наследства (день его смерти) имущество:

  • -вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);
  • -имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • -имущественные обязанности, в том числе долги (например кредиты в банках) в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).

Если более подробно, то чаще всего, конечно же, наследуется:

  • 1. Недвижимость: квартира, нежилые помещения (коммерческая недвижимость), дачный земельный участок с постройками, индивидуальный жилой дом с землей, гараж, овощехранилище. Бабичева Е.А. Общая собственность на жилые помещения: особенности наследования // Проблемы наследственного права: Материалы научно-практической конференции. - Чита, 2013. - С. 166-171.
  • 2. Движимые вещи: автомобиль, оборудование и мебель в квартире, носильные и иные вещи умершего, драгоценности, наличные деньги, денежные вклады, ценные бумаги, доля в уставном капитале юридического лица, дивиденды, паи членов кооперативов,
  • 3. Права: Право требования долгов наследодателя с граждан и организаций, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, исключительное право на произведение, исключительное права на исполнение произведения.
  • 4. Обязанности: по выплате долга по кредитному договору в банке, обязанности по отдачи долга по расписке либо по договору займа. Однако отдача долгов наследодателя происходит исходя исключительно из количества полученного наследства.

Таким образом, всё вышеперечисленное, называемое наследственной массой , имеет большое значение для наследственных правоотношений, состоит из прав и обязанностей умершего гражданина, переходящих к его наследникам.

Вся наследственная масса должна быть оценена для того, чтобы можно было рассчитать размер государственной пошлины при выдаче свидетельства о праве на наследство. Естественно, мелкие и малоценные движимые вещи можно не оценивать.

Важным аспектом является то, что наследство переходит наследнику как одно единое целое. Например, если в состав наследства входит квартира, земельный участок и долг наследодателя по договору займа, то нельзя принять выборочно, допустим, одну только квартиру. Наследство принимается все либо не принимается вовсе.

Права наследодателя на имущество должны быть безусловно документально подтверждены, а сам наследодатель именоваться собственником своих вещей и обладателем прав и обязанностей.

Наследоваться по Российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю исключительно на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования.

Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (статья 418, часть вторая статьи 1112 ГК РФ).

В частности, в состав наследства не входят:

  • -право на алименты и алиментные обязательства,
  • -права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, агентского договора.

Если трудовым или гражданско-правовым договором, заключенным с наследодателем, предусмотрена выплата денежной компенсации указанным в таком договоре лицам (предоставление компенсации в иной форме) в случае его смерти, названная компенсация в состав наследства также не входит.

Следует помнить, что в наследственную массу не входит часть общего имущества, совместно нажитого наследодателем и его (ее) супругой (супругом) в браке, и принадлежащая по закону или брачному контракту пережившему супругу. Между наследниками (включая пережившего супруга) распределяется лишь личное имущество умершего, а также его доля в общем имуществе.

Некоторые виды имущества отличаются режимом их наследования в силу своей специфичности и требуют отдельного пояснения.

Так, в состав наследства (наследственную массу) члена жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, указанное имущество включается на общих основаниях независимо от государственной регистрации права наследодателя, на основании справки кооператива о полной выплате пая умершим наследодателем. Богданова С.Н. Наследование выморочного имущества, как особый вид наследования по закону, в различные периоды российской государственности // Роль Великого Новгорода в становлении российской государственности: Материалы студенческой научно-практической конференции, г. Великий Новгород, 5 июня 2012 г. - М.: Изд-во СГУ, 2012. - С. 9-23.

К наследникам члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, не внесшего полностью паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное имущество, переданное ему кооперативом в пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства.

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях в пользование наследодателю (бесплатно или за плату) в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, включаются в состав наследственного имущества и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 “О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации”.

Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом Президента Российской Федерации, которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (пункт 1 статьи 1185 ГК РФ).

Если гражданин при жизни начал процесс приватизации своей квартиры и в процессе приватизации умер, то эта квартира подлежит несомненному включению в наследственную массу наследодателя, поскольку он при жизни выразил свою волю на приобретение квартиры в собственность. Его наследники имеют право приобрести эту квартиру в свою собственность в порядке наследования по закону. Но, как правило, такую «недоприватизированную» квартиру придется оформлять через суд.

наследственный правоотношение правовой

В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой - обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о том, что наследник принимает наследство, и т.д. В тоже время право на принятие наследства отличается значительным своеобразием. По своей юридической природе оно относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на правообразование), что в какой-то мере сближает его с элементами правоспособности. Наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения, поскольку праву на принятие наследства корреспондирует обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в осуществлении этого прав.

Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает, т.е. тем или иным способом отказывается от него.

Если наследник принимает наследство, то для наследника наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, которое длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества (например, путем раздела его между наследниками), не произойдет оформление наследственных прав и т.д. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, в свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на ту или иную вещь и обязательное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, наследник заступает место наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, то он из наследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит.

В то же время отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и т.д.

Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это правоотношение складывается. К ним относятся его субъекты, содержание и предмет (объект). К субъектам наследственного правоотношения относятся, прежде всего, наследники, призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении.

Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относится, как к событиям, так и к действиям, это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства, причем без указания, так и с указанием лица, в пользу которого происходит отказ от наследства, и признание к наследованию наследников последующих очередей либо подназначенного наследника, и многие другие. Граждане призываются к наследованию, как по закону, так и по завещанию независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства (так называемые апатриды) призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии, т.е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.

Что же касается юридических лиц, то они могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Для призвания юридического лица к наследованию не имеет значения, наделяется ли оно общей или специальной правоспособностью, является ли коммерческой или некоммерческой организацией. К наследованию по завещанию в силу п. 2 ст. 1116 ГК могут призываться так же иностранные государства и международные организации (например, ООН или Всемирная организация здравоохранения).

Перейдем теперь к следующему элементу наследственного правоотношения, а именно к его юридическому содержанию, под которым понимают права и обязанности его участников. Частично этого вопроса мы уже касались. Обратим внимание на то, что наследственные правоотношения проходят в своем развитии два этапа. На первом его содержание составляют права наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не чинить препятствий в осуществлении этого права, а так же обязанность соответствующих лиц и органов оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права. На втором этапе право на принятие наследства у наследника, который наследство принял, трансформируется в право на наследство. Это право в зависимости от того, что входит в состав наследства (право собственности или иное вещное право, право кредитора в обязательстве, личное неимущественное право), распадается на ряд прав, выступающих в качестве элементов различных правоотношений (абсолютных и относительных, вещных и обязательственных, имущественных и личных неимущественных). Поскольку наследственное правопреемство носит универсальный характер, к наследнику принявшего наследство, переходят не только принадлежавшие наследодателю права, но и обременявшие его обязанности (например, по уплате долга в заемном обязательстве). Он может быть обременен наследодателем и целым рядом обязанностей, которые самого наследодателя не отягощали (например, по завещательному отказу или возложению). Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях с другими наследниками (по крайней мере, до раздела наследства), финансовыми и налоговыми органами, органами по регистрации прав на недвижимость, по земельным ресурсам и землеустройству и множеством других служб самого различного уровня, имеющих касательство к наследству.

Наконец, к необходимым элементам правоотношения принято относить его объект (предмет). Наследственное правоотношение возникает по поводу наследства. По этому проще всего сказать, что объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. Решение этого вопроса зависит от того, что следует понимать под объектом правоотношения. Нужно различать объект правового воздействия, каковым является поведение людей, и то, на что это поведение устремляется. Право воздействует на поведение людей, которое только и способно реагировать на это воздействие. Поведение людей воздействует на материальные и духовные блага в целях удовлетворения тех или иных потребностей. Люди создают эти блага, видоизменяют и перемещают их, потребляют их, приспосабливают их к своим потребностям. На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей. На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии - по оформлению наследственных прав, раздела наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей т.д., но, в конечном счете эти действия совершаются по поводу наследства. Если бы наследство вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла. По изложенным основаниям наследство можно считать объектом (предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Юридический портал. Льготный консультант